Уголовное право - это важнейшая отрасль юриспруденции. Уголовное право Задачи и функции
Уголовное право - это отрасль права, совокупность юридических норм, которые определяют преступность и наказуемость деяния, а также основания уголовной ответственности и освобождения от нее.
Предметом уголовного права выступают общественные отношения, возникающие с момента совершения преступления. Субъекты уголовного права - это лицо, совершившее преступление, и государство в лице правоприменительных органов. Задачами уголовного права служат защита нрав и свобод личности, интересов государства и общества, охрана правопорядка.
Особенности уголовного права заключаются в том, что уголовная ответственность применяется только к физическим лицам, и в том, что единственным источником уголовного права является Уголовный кодекс РФ. Никакие другие правовые акты и судебные решения не могут устанавливать нормы уголовного права. Таким образом, в уголовном праве действует принцип «то деяние, которое не рассматривается в уголовном законе в качестве преступления, преступлением не является».
Уголовный кодекс состоит из двух частей - общей и особенной. В общей части обозначены основные понятия и принципы уголовного права, а особенная содержит перечень конкретных преступлений и наказаний за них. Уголовный закон распространяет свое действие на всю территорию России, включая воздушное пространство над ней, территориальные морские волы, морские и воздушные суда, находящиеся за пределами российской территории, и территории посольств РФ за рубежом. Любое лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, несет ответственность по се закону. К уголовному закону применяется принцип «закон обратной силы не имеет»
Ключевое понятие уголовного права составляет понятие преступления. Преступление - это предусмотренное уголовным законом противоправное, виновное и наказуемое деяние, причиняющее существенный вред общественным отношениям или создающее угрозу причинения такого вреда.Таким образом, признаки преступления следующие:
1) противоправность, которая определяется как нарушение норм уголовного закона;
2) особая общественная опасность.
Она толкуется как причинение значительного вреда различным общественным отношениям.
Преступление посягает на основы государственного и общественного строя, жизнь, права и свободы граждан, собственность, общественный порядок;
3) виновность
предполагает наличие вины в форме умысла или
неосторожности;
4) наказуемость. Каждое преступление должно быть наказано.
За совершение преступления следует наложение уголовной ответственности. От других видов юридической ответственности она отличается повышенной степенью тяжести и всегда исходит от государства в лице суда.
С момента совершения преступления у лица, его совершившего, и государства возникают взаимные права и обязанности. Государство имеет право привлечь нарушителя к ответственности и обязано определить наказание, соответствующее преступлению. Лицо, совершившее преступление, обязано понести наказание, но имеет право на то наказание, которое соответствует преступлению, а также на смягчение наказания.
Уголовная ответственность имеет два основания - фактическое и юридическое. Фактическое основание означает характеристику поведения субъекта, т.е. совершение им общественно-опасного деяния. Юридическое основание подразумевает наличие состава преступления, под которым понимается совокупность признаков, характеризующих данное общественно-опасноедеяние как преступление. Эти признаки - объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона преступления. Отсутствие какого-либо признака не позволяет привлечь к уголовной ответственности (отсутствие состава преступления).
Объект преступления - это общественные отношения, которым причинен вред.
Объективная сторона преступления - это внешнее его проявление. Она предполагает наличие общественно-опасного деяния, выраженного в форме действия или бездействия, общественно-опасных последствий деяния и причинно-следственной связи между ними.
Субъект преступления - это только физическое лицо, способное нести уголовную ответственность, т.е. достигшее определенного возраста и осознающее опасность своих действий (вменяемое). Возраст для наступления уголовной ответственности - 16 лет. За некоторые особо тяжкие преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет. К последним относятся умышленное убийство и нанесение телесных повреждений, изнасилование, разбой, грабеж, кража и др. Невменяемым лицо признается, если в момент совершения преступления оно не могло руководить своими действиями. К невменяемым относят людей, страдающих психической болезнью или слабоумием, а также лип, которые не страдают таким недугом, но в момент совершения преступления не могли отдавать отчет своим действиям. Не считается невменяемым лицо, находящееся в стадии алкогольного или наркотического опьянения. Наоборот, такое состояние является отягчающим обстоятельством.
Субъективная сторона преступления - это психическое отношение лица к совершаемому им противоправному деянию, проявляющееся в форме вины, мотива и цели.
На практике встречаются обстоятельства, которые внешне кажутся преступлениями, но состава преступления не содержат. К ним относятся:
Необходимая оборона;
Крайняя необходимость;
Физическое или психическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения;
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Необходимая оборона - это правомерная защита интересов государства, общества, прав самого обороняющегося от посягательств путем причинения вреда нападающему без превышения пределов необходимой обороны. Необходимая оборона должна осуществляться только против общественно опасного, преступного посягательства. Возможно, применение мер необходимой обороны третьим лицом в интересах лица, подвергшегося нападению. Необходимая оборона должна быть направлена против действительного посягательства, которое началось, причиняет вред и еще не закончилось. Не должно быть допущено превышение пределов необходимой обороны, т.е. умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. Недопустимо причинение излишне тяжкого вреда, который со всей очевидностью не вызывался необходимостью.
Крайняя необходимость - это ситуация, когда лицо вынуждено для предотвращения значительного вреда причинить в качестве крайней меры менее значительный вред. Действия могут быть признаны совершенными в состоянии крайней необходимости при том условий, что существовала реальная опасность для право-охраняемых интересов, которая угрожала причинить вред уже в следующий момент, а не в будущем, и устранение опасности было невозможно другими средствами. Причиненный вред должен быть меньше предотвращенною.
Физическое или психическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения. Лицо может совершить преступление под воздействием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости. О применении мер ответственности можно говорить только тогда, когда у лица была реальная возможность не совершать преступления, т.е. когда его воля не была подавлена. Принуждение отнимает у лица возможность действовать свободно. В том случае, когда принуждение полностью подавляет волю лица, нельзя говорить об общественно опасном деянии. Принуждение может быть нескольких видов.
Физическое принуждение выражается в нанесении побоев, порезов, причинении телесных повреждений.
Психическое принуждение - это угроза, направленная против личности человека, его родственников и имущества. Принуждение может применяться в силу материальной или служебной зависимости лица. Материальная зависимость возникает, если лицо находится на иждивении или является должником. Служебная зависимость определяется подчиненностью по службе лицу, склонившему к совершению преступления (например, исполнение незаконного приказа).
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Рядовые граждане имеют право на задержание преступника только во время или сразу после совершения преступления, т.е. если преступник совершил оконченное преступление или часть его объективной стороны и пытался скрыться. Задерживающие должны быть точно уверены, что это именно то лидо, которое совершило преступление. Целью задержания должно быть доставление подозреваемого в правоохранительные органы. Не допускается самосуд, расправа над ним. Вред, причиняемый задерживаемому, должен быть минимальным и соответствовать тяжести преступления, характеру оказываемого сопротивления, личности задерживаемою (рецидивист или впервые совершивший преступление), обстановке задержания (например, мирное или военное время).
Одним из отягчающих вину обстоятельств выступает соучастие - это совершение умышленного преступления двумя и более лицами.Причем участники должны быть вменяемы и достигнуть определенного возраста.
Различают несколько видов соучастия:
1) соучастие без предварительного сговора, например убийство в коллективной драке;
2) простое соучастие с предварительным сговором, когда преступники заранее оговаривают свои действия
3) организованная группа, характеризующаяся большой степенью сплоченности, постоянным руководством, распределением ролей и создающаяся для совершения ряда преступлений;
4) преступное сообщество - устойчивая, сплоченная группа
людей, объединяющихся для совместной преступной деятельности, характеризующаяся длительными и постоянными связями между ее членами и спецификой преступлений.
В зависимости от распределения ролей в преступлении выделяют следующие виды соучастников",
1) исполнитель - лицо, непосредственно совершившее преступление;
2) организатор - лицо, руководившее преступлением. Руководство может проявляться в составлении плана преступления, распределении ролей, активном лидерстве в преступлении и др.;
3) подстрекатель - лицо, склонившее к совершению преступления;
4) пособник - лицо, содействовавшее преступлению советами, предоставлением средств, устранением препятствий, сокрытием орудий преступления и т.д. Пособник должен осознавать, что его действия способствуют совершению преступления, и должен предвидеть вредные последствия своих действий.
Перечень преступлений, указанных в уголовном кодексе, довольно широк. Большая группа - преступления против личности.
1. Преступления против жизни человека (убийство, доведение до самоубийства).
2. Преступления против здоровья человека (причинение телесных повреждений).
3. Половые преступления (изнасилование).
4. Преступления против личной свободы (похищение, захват
заложников).
5. Преступления против чести и достоинства (клевета - распространение заведомо ложных сведений, унижающих честь и
достоинство лица, подрывающих его авторитет).
6. Преступления против конституционных прав граждан (нарушение тайны переписки, избирательных прав, норм охраны труда и др.).
Другую группу составляют преступления против собственности.
1. Некорыстные преступления (уничтожение или повреждение чужого имущества).
2. Корыстные преступления (кража, грабеж, разбой, мошенничество, вымогательство).
Кража - это тайное ненасильственное похищение чужого имущества.
Грабеж - это открытое изъятие имущества из владения как без насилия, так и с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего.
Разбой - это нападение в целях завладения имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия.
Мошенничество - это завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.
Вымогательство - это требование передачи имущества под угрозой насилия над личностью потерпевшего или его родственников, оглашения позорящих сведений или уничтожения имущества.
Следующая группа - экономические преступления: воспрепятствование предпринимательской деятельности, ограничение конкуренции, незаконное предпринимательство, контрабанда, уклонение от уплаты налогов и др.
Преступления против общественного порядка включают простое, злостное и особо злостное хулиганство. Последнее отличается исключительным цинизмом и применением оружия.
Выделяют также преступления, связанные с изготовлением и сбытом наркотических средств, экологические, транспортные, воинские преступления.
Особую группу составляют государственные преступления. Это государственная измена, шпионаж, насильственный захват власти, терроризм и др.
Следствие совершения преступления - назначение наказания. Оно возможно только по обвинительному приговору суда от имени государства, выступает правовым последствием преступления и порождает судимость.
Цели наказания - исправление и перевоспитание преступника, предупреждение совершения новых преступлений, как самим осужденным, так и другими лицами.
Наказания бывают основные, которые назначаются как самостоятельные и которые нельзя присоединять к другим (лишение свободы), и дополнительные, которые присоединяются к основным (конфискация имущества).
Виды уголовных наказаний отличаются большим разнообразием:
1) лишение свободы;
2) исправительные работы без лишения свободы;
3) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
5) увольнение от должности;
6) возложение обязанности возместить причиненный вред;
7) общественное порицание;
8) конфискация имущества;
9) лишение воинского или специального звания.
Особым видом наказания является смертная казнь, хотя в соответствии со статьей 20 Конституции РФ она не применяется
При назначении наказания суд учитывает смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства. Смягчающими обстоятельствами признается явка с повинной; способствование раскрытию преступления; совершение преступления впервые, вследствие стечения обстоятельств, в состоянии душевного волнения, вызванного неправомерными действиями потерпевшего; совершение преступления несовершеннолетним; превышение пределов необходимой обороны и др. Отягчающие обстоятельства включают в себя совершение преступления лицом, ранее совершавшим преступление, соучастие, наступление тяжких последствий в результате преступного деяния, вовлечение несовершеннолетнего в преступление, состояние опьянения и др. Перечень отягчающих обстоятельств четко определен в законе, и суд не может учитывать другие обстоятельства в качестве отягчающих. Напротив, смягчающими обстоятельствами суд может признать и те, которые в законе не указаны.
В некоторых случаях суд может признать, что исправление преступника возможно и без изоляции его от общества, - т.е. когда преступление совершено впервые и не представляет большой общественной опасности. В этом случае суд может применить условное осуждение. Оно проявляется в неприменении судом наказания и назначении испытательного срока. Условно назначаются только лишение свободы и исправительные работы.
Если в течение испытательного срока осужденный не совершит нового преступления, то наказание не применяется. Если же осужденный систематически нарушал общественный порядок, то суд может отменить условное осуждение и направить осужденного отбывать назначенное наказание.
Осужденный считается судимым с момента вынесения приговора и в течение определенного времени после отбытия наказания. Судимость влечет за собой ряд правовых последствий. Она составляет отягчающее обстоятельство в случае совершения нового преступления, позволяет признать лицо рецидивистом, влияет на определение вида исправительно-трудовой колонии при осуждении за повторное преступление.
Судимость погашается по истечении определенного срока после отбытия наказания. Устанавливаются следующие сроки погашения судимости:
1) один год после отбытия наказания, не связанного с лишением свободы;
2) три года после отбытия наказания в виде лишения свободы сроком не более трех лет;
3) пять лет после отбытия наказания в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет;
4) восемь лет после отбытия наказания в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет;
5) судимость осужденного на срок лишения свободы более 10 лет снимается по истечении 8 лет после отбытия наказания по решению суда, который должен установить, что осужденный исправился.
Кроме того, судимость может быть снята судом досрочно по ходатайству общественных организаций.
Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте отрасль уголовного права. В чем ее особенности?
2. Что такое преступление? Каковы ею признаки?
3. Чем уголовная ответственность отличается от других видов юридической ответственности?
Каковы признаки состава преступления и в чем они заключаются?
5. Какие обстоятельства исключают применение уголовной ответственности?
6. Что такое соучастие? Каковы его виды? Какие виды соучастников
существуют?
7. Охарактеризуйте виды преступлений.
8. Каковы цели и виды наказаний?
9. Что такое условное осуждение?
10.Что такое судимость? Как она погашается?
СЛОВАРЬ
Аксиома - утверждение, доказательства истинности которого не требуется.
Антропогенез - процесс становления человека как биологического вида.
Безработные - это те трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, обращаются в службу занятости и иные организации в целях поиска работы и готовы приступить к ней.
Биосфера - «живая» оболочка Земли, весь животный и растительный мир.
Брак - это равноправный, добровольный союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдением порядка и условий, предусмотренных законом, имеющий цель создание семьи и порождающий для супругов взаимные личные и имущественные права и обязанности.
Брачно-семейные отношения - личные отношения, связанные с воспроизводством человека и воспитанием детей.
Вера - это способ существования религиозного сознания, особое настроение, переживание, характеризующее его состояние.
Вина - это психическое отношение лица к собственному противоправному поведению и его результатам, выраженное в форме умысла или неосторожности.
Власть - это способность и возможность проводить внутри данных социальных отношений собственную волю, оказывать определенное воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо средств: права, авторитета, насилия.
Воспитание - процесс целенаправленного воздействия на человека по формированию у него определенных качеств.
Восприятие - это целостный образ материального предмета, данный посредством наблюдения.
Гипотеза - научное предположение, истинность которого требует доказательств.
Глобализация - это единство развития всего человечества, усиление взаимодействия различных стран мира в экономической, политической и культурной сферах.
Государственное регулирование экономики - это воздействие государства на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные процессы, в ходе которого реализуется экономическая и социальная политика государства.
Государственные финансы - средства, связанные с формированием и использованием государственного бюджета.
Государственный бюджет - ежегодный финансовый план доходов и расходе и государства.
Государство - это политическая организация общества, распространяющая власть на всю территорию страны и все ее население, располагающая для этого специальным аппаратом управления, издающая общеобязательные веления, собирающие налоги со всего населения и обладающая суверенитетом.
Гражданское общество - это совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп.
Гражданство - это устойчивая правовая связь человека с государством, обусловливающая их взаимные права и обязанности.
Дееспособность - это способность самостоятельно, через осознанные действия, осуществлять права и нести обязанности.
Деятельность - проявление активности человека в какой-либо сфере его существования.
Договор - это соглашение двух или более лиц, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения.
Доход ~ это сумма денежных средств и материальных благ, полученных за определенный промежуток времени.
Духовный мир человека - это сфера его жизнедеятельности, и которой он проявляет свои интеллектуальные и творческие способности.
Забастовка - это ультимативное действие трудового коллектива или профсоюза, форма давления на администрацию путем прекращения работы с целью добиться удовлетворения требований, не получивших разрешения в примирительной комиссии и трудовом арбитраже.
Заблуждение - несоответствие знания объективной реальности.
Заработная плата - это цена рабочей силы, предоставляемой наемными работниками в процессе трудовой деятельности.
Идеология - система философских, политических, нравственных, правовых, эстетических и религиозных взглядов и идей.
Инвестирование - это долговременные вложения капитала в какие-либо отрасли экономики как внутри страны, так и за границей.
Индивид - представитель человеческого рода, наделенный особыми, отличными от других людей чертами.
Индивидуальность - специфические черты, которые выделяют человека из совокупности ему подобных.
Инфляция - переполнение сферы обращения бумажными деньгами из-за чрезмерного их выпуска.
Искусство - разновидность духовной деятельности людей, духовного освоения действительности человеком с целью формирования и развития его способности творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты.
Искусствознание - совокупность наук, исследующих социально-эстетическую сущность искусства, его происхождение и закономерности развития, особенности и содержание видового расчленения искусства
природу художественного творчества, место искусства в социальной и духовной жизни общества.
Истина - знания, соответствующие действительности.
Классы - это большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению к средствам производства, по их роли в общественной организации труда и по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают.
Конкуренция - соперничество между участниками рынка.
Культ - система утвердившихся ритуалов, обрядов, религиозных специфических действий, догматов.
Культура - это совокупность достижений человечества в материальной и духовной сферах, специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе.
Личность - это целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и включения индивида в систему социальных отношений посредством активной предметной деятельности и общения.
Межнациональные отношения - отношения между представителями разных наций.
Местное самоуправление - это самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения определенной территории по решению вопросов местного значения.
Методология - это применение к предмету исследования конкретных приемов и методов научного познания. Этим термином также определяется наука, изучающая методы научного познания.
Механизм государства - это целостная иерархическая система специальных органов и учреждений, посредством которых государство осуществляет власть и управление обществом.
Мировоззрение - это совокупность взглядов, представлений, опенок, норм, определяющих отношение человека к окружающему миру и выступающих в качестве регуляторов его поведения.
Миф - это сказание, которое символически выражает некоторые события, имевшие место в прошлом народа, в свете религиозных верований.
Монархия - это форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется единолично, ножи темно, передается по наследству и не предусматривает ответственности перед населением.
Мотив - осознанное побуждение, которым руководствуется субъект при совершении того или иного действия.
Налог - это обязательный износ в государственный бюджет, осуществляемый плательщиками в порядке и па условиях, определенных законодательными актами.
Наука
-
вид деятельности, целью которого служат познание мира,
получение новых знаний и рациональное их осмысление
Научное познание - это объективное изучение мира независимо от взглядов и убеждений человека.
Национализм - идеология и практика, направленные на разжигание межнациональной розни и вражды.
Неолитическая революция - переход от присваивающей экономики к производящей, от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству.
Обмен - это процесс движения потребительских благ и производственных ресурсов от одного участника экономической деятельности к другому.
Образование - процесс целенаправленного воздействия обучающего на обучаемого с целью привития последнему новых для него знаний.
Общение - процесс взаимодействия двух и более людей.
Общество - это обособившаяся от природы часть материального мира со всей совокупностью исторически сложившихся форм совместной деятельности людей.
Общественные отношения - это система связей, с помощью которых общество приобретает целостность и устойчивость.
Общественно-экономическая формация - это исторический тип общества, основанный на определенном способе производства.
Обычай - это общепринятое, исторически сложившееся правило поведения, которое закреплено в результате многократного повторения в течение длительного времени, вошло в привычку и стало необходимой жизненной потребностью людей.
Обязательство - это правоотношение, в соответствии с которым одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия или воздержаться от совершения определенных действий,
Орган государства - это составная часть механизма государства, которая имеет в соответствии с законом определенную структуру, властные полномочия по управлению какой-либо сферой жизни общества и тесно взаимодействует с другими элементами механизма государства.
Поведение - процесс взаимодействия индивидуумов с окружающей средой, проявляющийся в их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активности.
Познание - усвоение переживаемого с целью нахождения истины.
Политическая система общества - это совокупность государственных и общественных организаций, участвующих в политической жизни страны.
Политические отношения - отношения, возникающие в процессе управления обществом и борьбы за власть.
Понятия - это воплощенные в словах продукты социально-исторического процесса познания, которые выделяют общие существенные свойства предметов и явлений и одновременно суммируют важнейшие знания о них.
Потребитель - человек, который приобретает товары и услуги для удовлетворения личных потребностей, а не для получения прибыли.
Потребности - осознаваемая и переживаемая человеком зависимость от условий его существования
Право - это система регулирования общественных отношений, которая выражена в определенной форме (источниках права), представляет собой идеалы справедливости и добра в обществе, имеет связь с государством и за нарушение которой предусмотрена юридическая ответственность.
Правовое государство - это такая организация государственной власти, которая наиболее полно обеспечивает права и свободы человека, а деятельность государства и его взаимоотношения с гражданами и их объединениями строится на основе норм права.
Правонарушение - виновное общественно вредное противоправное деяние, которое совершает дееспособный субъект.
Правоотношение - это общественное отношение, которое урегулировано нормами права.
Правоспособность - способность иметь определенные права и обязанности.
Правотворчество - деятельность по созданию правовых норм.
Предложение - это намерение продавца предложить спой товар к продаже за определенный промежуток времени при всех возможных ценах на него.
Предпринимательство - самостоятельная хозяйственная деятельность отдельных людей и их объединений, направленная на получение прибыли.
Представление - это восприятие предмета в целостности даже в случае, когда мы его целиком не ощущаем.
Природа - это все многообразие окружающего мира как на Земле, так и во Вселенной.
Прогресс - переход от низших, менее совершенных форм к более высоким и совершенным, что связано с повышением уровня организации системы.
Производственные отношения - отношения в процессе производства и распределения материальных благ.
Промышленный переворот - переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике.
Развитие общества - это процесс поступательных изменений, которые происходят в каждый данный момент в каждой точке человеческого общежития.
Рациональное познание - необходимый этап познавательной деятельности, следующий за чувственным восприятием предмета, в ходе которого приобретаются разнообразные знания.
Революция - это в высшей степени радикальные изменения, предполагающие коренную ломку существовавших ранее отношений, носящие всеобщий характер и опирающиеся, в некоторых случаях, на насилие.
Религия - это форма мировоззрения, одна из сфер духовной жизни общества, социальных групп, индивидов, в которой освоение мира осуществляется через его удвоение на посюсторонний - «земной», воспринимаемый органами чувств, и потусторонний - «небесный», сверхъестественный, сверхчувственный.
Республика - форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит выборным органам, избираемым населением на определенный срок и несущим ответственность перед избирателями.
Рынок - это форма хозяйственных связей между потребителями и производителями в сфере обмена, механизм взаимодействия покупателей и продавцов экономических благ.
Сделка - это действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских нрав и обязанностей.
Секвестр - это сокращение расходов в процессе исполнения государственного бюджета.
Семья - это группа связанных отношениями брака и родства людей, которая обеспечивает воспитание детей и удовлетворяет другие общественно значимые потребности.
Система права - это внутренняя структура права, которая представляет собой совокупность норм, институтов, подотраслей и отраслей права.
Собственность - это форма присвоения экономических ресурсов и предметов потребления, а также отношения в этой сфере между субъектами экономической деятельности.
Сознание - свойство человеческого мозга воспринимать, осмысливать и активно преобразовывать окружающую действительность.
Сословие - это обособленная группа людей, имеющая строго определенные права и обязанности, передаваемые по наследству.
Социализация - это процесс освоения социальных ролей, приобретения социальных статусов и накопления социального опыта.
Социальная группа - это совокупность людей, имеющих общий социальный признак и выполняющих общественно необходимую функцию в структуре общества.
Социальная роль - это образец поведения, закрепившийся как целесообразный для людей определенного статуса.
Социальное неравенство - это те условия, при которых люди имеют неравный доступ к социальным благам, таким как деньги, власть, престиж.
Социальные отношения - это устойчивая система связей индивидов, сложившаяся в процессе их взаимодействия друг с другом в условиях данного общества.
Социальные нормы - правила поведения, образцы, стандарты деятельности, выполнение которых - обязательно в обществе.
Социальный статус - это соотносительное с другими положение индивида или группы в социальной системе, обусловленное выполняемыми ими социальными функциями с вытекающими из них правами и обязанностями.
Социогенез - процесс становления и развития общества.
Способности - это индивидуально-психические качества человека, которые позволяют ему успешно приобретать знания, умения и навыки.
Спрос - намерение покупателей приобрести данный товар по данной цене, подкрепленное денежной возможностью.
Страна - определенная территория, имеющая государственную принадлежность
Субкультура - система ценностей, установок, способов повеления и жизненных стилей определенной социальной группы, отличающаяся от господствующей в обществе культуры, но связанная с ней.
Сфера общества - это определенная область общественной жизни, включающая наиболее устойчивые формы взаимодействия людей.
Теория - особый тип знаний, который объединяет совокупность понятий и выводов но данному вопросу в единую систему.
Товар - это продукт труда, удовлетворяющий какую-либо потребность и предназначенный не для собственного потребления производителем, а для продажи.
Труд - это деятельность по преобразованию окружающей действительности и удовлетворению потребностей.
Фашизм - идеология и политика, которые не только провозглашают превосходство одной нации над другой, но и призывают к уничтожению «неполноценных» наций.
Форма государства - это организация государственной власти и ее устройство.
Форма государственного устройства - это внутреннее строение государства, административно-территориальная организация государственной власти, определяющая характер взаимоотношений между составными частями государства, между центральными и местными органами власти.
Форма правления - ото способ организации верховной государственной власти, структура высших органов государства, порядок их образования, срок полномочий, распределение компетенции между ними, а также характер взаимоотношений с населением и степень его участия в формировании органов масти.
Форма политического режима - это совокупность способов и методов осуществления государственной власти.
Функции государства - это основные направления его деятельности, в которых выражается сущность и социальное назначение государства.
Цель - это мысленная модель будущего результата, к достижению которого стремится субъект в ходе своей деятельности.
Цена - денежное выражение стоимости товаров и услуг.
Цивилизация - следующая за варварством ступень культуры, которая постепенно приучает человека к упорядоченным совместным действиям с другими людьми; совокупность духовных, материальных и нравственных средств, которыми данное сообщество вооружает своего члена в его противостоянии внешнему миру; качественная специфика (своеобразие материальной, духовной, социальной жизни) той или иной группы стран, народов на определенном этапе развития.
Эволюция - это постепенные, медленные, количественные изменения, которые со временем приводят к переходу в качественно иное состояние.
Экономика - наука об основах хозяйственной жизни общества.
Экономическая система - это совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе ми основе сложившихся в нем отношений собственности и хозяйственного механизма
Экономическая эффективность - получение максимума возможных благ от имеющихся ресурсов.
Экономические ресурсы (факторы производства) - это все, что используется в процессе производства товаров и услуг.
Эмансипация несовершеннолетних - объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей занимается предпринимательской деятельностью.
Эмиссия - выпуск новых партий бумажных денег.
Этикет - совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношений человека к окружающим.
Этнос (этническая общность) - это исторически возникший вид устойчивой социальной общности людей, представленный племенем, народностью, нацией.
Этноцентризм - уверенность в исключительной правоте своей национальной культуры и склонность к принижению культурных достижений других наций.
Юридические факты - конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение и прекращение правоотношений.
Язык - процесс передачи информации с помощью звуков, объединенных в смысловые речевые конструкции
Прежде всего встает вопрос о наименовании данной отрасли права. В зависимости от того, берется ли в основу при ее наименовании преступление или наказание , она называется strafrecht (ФРГ), criminal law (Англия, США), pravo karne (Польша), criminal droit (Франция) и т.д. Что же касается вопроса, почему эта отрасль в России и ряде стран СНГ именуется уголовным правом, то в некоторых источниках отмечается, что термин «уголовный» происходит от слова «голова», одним из значений которого в русском языке было «убитый». Например, в Псковской грамоте под «головщиной» понималось убийство (ст. 26, 96-98). Поскольку в древнерусских источниках уголовная ответственность основывалась на обычае кровной мести, виновный, например, в убийстве должен был отвечать головой.
Впервые понятие «уголовное» на законодательном уровне было употреблено в Своде законов Российской империи 1832 г., подготовленном М.М. Сперанским и его помощниками. В 15-м томе Свода были изложены уголовные и уголовно-процессуальные законы.
В дальнейшем оно употреблялось при наименовании всех последующих законодательных актов, регулировавших ответственность лиц, совершивших преступление: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложение России 1903 г., Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926, 1960 гг., Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г., Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г.
Под уголовным правом прежде всего понимается одна из ведущих отраслей российского права как система норм, которыми: 1) устанавливаются основание и принципы уголовной ответственности; 2) определяются, какие опасные для личности , общества или государства деяния признаются преступлениями и 3) предусматриваются виды наказаний и иных мер уголовно-правового характера за совершение преступлений.
Под этим понятием подразумевается также одна из отраслей юридической науки как определенная система научных знаний об уголовном законодательстве, о преступлении и его элементах, наказании и его видах, а также иных мерах уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших преступление.
И, наконец, под уголовным правом понимается учебная дисциплина, предметом изучения которой является уголовный закон , преступление, его состав, наказание, его виды и порядок назначения, основания и условия применения иных мер уголовно-правового характера, история уголовного законодательства России, а также основные положения уголовного законодательства зарубежных государств.
Уголовное право нельзя смешивать с понятием уголовного законодательства. Уголовный закон - основной , поскольку согласно ч. 1 ст. 1 УК РФ уголовное законодательство Российской Федерации состоит из Уголовного кодекса. В то же время для правильного применения его положений необходимо учитывать Конституцию РФ , другие законодательные акты, а также толкование и применение уголовного закона судами .
Будучи тесно взаимосвязанным с конституционным, административным, гражданским, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным и другими отраслями права, уголовное право тем не менее является самостоятельной отраслью российского права, поскольку оно имеет свой предмет, характерные для него методы правового регулирования и выполняет только ему свойственные задачи.
Правда, в литературе обосновывалось и иное мнение, согласно которому уголовное право лишено самостоятельного предмета, поскольку общественные отношения, охраняемые его нормами, регулируются другими отраслями права и оно поэтому выступает в качестве дополнительного средства их охраны, т.е. своеобразного «сторожа».
Следует, однако, признать, что вывод о несамостоятельном характере уголовного права объективно принижает его социальную значимость в современном обществе, поскольку базируется на подходе к нему как сугубо репрессивному праву, не выполняющему каких-либо регулятивных функций.
Уголовное право как самостоятельная отрасль права регулирует общественные отношения, направленные на охрану наиболее важных социальных объектов или ценностей - жизни и здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности , не запрещенной законом экономической деятельности, общественной безопасности и общественного порядка, основ конституционного строя и безопасности государства и др. - от преступных посягательств. Подчеркнем: не от любых правонарушений , а именно от преступлений. Круг объектов уголовно-правовой охраны, а также основание уголовной ответственности, т.е. совершение преступления, отражают специфику предмета уголовного права и выделяют его из системы других отраслей российского права.
В современном обществе уголовное право рассматривается в качестве общечеловеческого явления, средством защиты наиболее важных социальных ценностей от преступных посягательств. Недопустимо формировать уголовное законодательство и применять его на практике исходя из интересов лишь одних классов, социальных групп, а тем более отдельной личности, как это имело место в рабовладельческих, феодальных, буржуазных государствах до середины ХХ в. и в советский период развития России. Действующее российское законодательство обеспечивает защиту прав , свобод и законных интересов, а также привлечение к ответственности любого лица, совершившего преступление, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям , а также других обстоятельств.
Уголовное право фактически выступает в качестве средства защиты интересов отдельной личности, общества и государства от преступных посягательств независимо от того, кто их учиняет.
Как и любая отрасль права, уголовное право представляет собой систему взаимосвязанных и структурированных по соответствующим институтам норм, регламентирующих основание и принципы уголовной ответственности, определяющих, какие общественно опасные деяния признаются преступлениями, и устанавливающих виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступления. Совокупность всех уголовно-правовых норм и институтов составляет содержание уголовного права.
От предмета уголовного права следует отличать объект или предмет уголовного правовой охраны. Содержание последнего составляет вся совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Это, однако, не означает, что абсолютно все отношения, функционирующие в обществе, входят в объект уголовно-правовой охраны.
Охрана многих общественных отношений (семейных, гражданских, трудовых, административных правоотношений) вполне успешно может обеспечиваться на основе норм названных отраслей права.
Необходимо указать и еще на одно немаловажное обстоятельство: поскольку многие общественные отношения, охраняемые уголовным законом, регулируются и другими отраслями права (например, гражданским, трудовым и др.), они могут рассматриваться в качестве объекта уголовно-правовой охраны только при наличии наиболее опасных посягательств на них. Повышенная, по сравнению с гражданскими, административными и другими правонарушениями, общественная опасность преступного посягательства как раз и обусловливает необходимость в охране уголовно-правовыми средствами соответствующих общественных отношений и позволяет рассматривать их в качестве объекта уголовно-правовой охраны.
В теории уголовного права обсуждается вопрос о том, насколько распространенность того или иного антисоциального поведения должна обусловливать включение соответствующего общественного отношения в объект уголовно-правовой охраны? Н.Ф. Кузнецова1 и А.В. Наумов2 дают на него, казалось бы, на первый взгляд парадоксальный ответ, согласно которому массовость тех или иных видов антиобщественного поведения является скорее всего доводом против включения их в круг преступных деяний. Следует согласиться с А.В. Наумовым, полагающим, что количество уголовно-правовых запретов, а следовательно, и круг объектов уголовно-правовой охраны, должны определяться разумным компромиссом между законодательным (в виде системы уголовно-правовых запретов) ограничением свободы и определенной дозволенностью с точки зрения уголовного права некоторых форм антиобщественного поведения (например, сокрытие факта регистрации брака при его регистрации с другим лицом).
Объект уголовно-правовой охраны и предмет уголовного права нельзя противопоставлять друг другу. Первый определяет сферу реализации общепредупредительных, охранительных и регулятивных уголовно-правовых отношений, т.е. устанавливает их возможные границы, за пределами которых функционируют другие правовые, а возможно, и иные отношения. Поэтому объект уголовно-правовой охраны с содержательной стороны характеризует предмет уголовного права, т.е. определяет ту сферу, в которой действует и применяется уголовный закон. А что касается общепредупредительных, охранительных и регулятивных уголовно-правовых отношений, то они в своей совокупности фактически отражают основные направления реализации задач уголовного законодательства.
Правильное понимание объекта уголовно-правовой охраны и предмета уголовного права имеет принципиальное значение для дифференциации применения уголовно-правовых, с одной стороны, и иных средств - с другой, к лицам, ведущим антиобщественный образ жизни, а также для уяснения механизма воздействия уголовного закона на социальную жизнь.
3. Метод уголовно-правового регулирования. Если на основе предмета уголовного права мы можем ответить на вопрос, на какие общественные отношения воздействует уголовный закон или какие социальные ценности подлежат уголовно-правовой охране, то метод уголовноправового регулирования (или метод уголовного права) призван дать ответ на другой не менее важный вопрос, а именно, какими способами уголовный закон обеспечивает охрану общественных отношений, регулируемых им.
Предмет и метод любой отрасли права понятия хотя и не равнозначные по своей сущности и содержанию, однако находящиеся между собой в теснейшей взаимосвязи. Особенности предмета правового регулирования главным образом и определяют специфику метода правового регулирования свойственных для данной отрасли права общественных отношений. Если, скажем, для гражданского права наиболее характерным является диспозитивный метод, то в уголовном праве основным методом выступает запрет, содержащийся в санкциях статей Особенной части и в ряде статей Общей части УК РФ.
В юридической литературе под методом обычно понимается совокупность правовых средств и способов воздействия на общественные отношения. В научной и учебной литературе справедливо отмечается, что метод правового регулирования характеризуется целым рядом компонентов, в частности: 1) порядком установления прав и юридических обязанностей ; 2) степенью определенности предоставленных прав и автономности действий их субъектов; 3) подбором юридических фактов , влекущих возникновение правоотношения ; 4) характером взаимоотношений сторон в правоотношениях; 5) средствами обеспечения субъективных прав .
Специфика уголовного права выражается в том, что основными методами уголовно-правового регулирования являются запреты и предписания. Не случайно поэтому большинство его норм носит запрещающий либо предписывающий характер. Причем запрет вытекает из санкций статей Особенной части и ряда статей Общей части УК РФ.
В УК РФ мы не найдем ни одной нормы, в которой бы дословно формулировался запрет по формуле «запрещается такое-то деяние». Для иллюстрации обратимся к редакции ч. 1 ст. 105 УК РФ. «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку - наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет». Поскольку за указанное деяние предусмотрено наказание, следовательно, оно запрещено законом.
Некоторые статьи УК РФ носят предписывающий характер, т.е. в них формулируется обязанность граждан в определенных жизненных ситуациях совершать предусмотренные законом действия. Невыполнение соответствующей обязанности влечет уголовную ответственность.
Так, в ст. 124 УК РФ предусмотрена ответственность за неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или специальным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение вреда средней тяжести, тяжкого вреда здоровью больного либо его смерть.
Менее характерным для уголовного права является метод дозволения. Однако и данный метод используется законодателем для регулирования некоторых уголовно-правовых отношений. Например, нормы УК РФ о необходимой обороне, причинении вреда при задержании преступника, крайней необходимости и других обстоятельствах, исключающих принципы деяния (ст. 37, 42) носят управомочивающий, т.е. дозволительный, характер. В этих случаях закон предусматривает субъективное право гражданина на совершение определенных действий.
А вот воспользуется он своим правом или нет, полностью зависит от его усмотрения.
Наряду с методом дозволения выделятся и метод уголовно-правового поощрения (например, при отказе от дальнейшей преступной деятельности, других формах позитивного посткриминального поведения). Действующий УК РФ значительно усилил позитивные начала уголовного права путем закрепления норм, предусматривающих назначение наказания при наличии подобного рода смягчающих обстоятельств (ст. 62), освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, с примирением с потерпевшим (ст. 75, 76), специальные виды освобождения от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к некоторым статьям Особенной части УК РФ (ст. 126, 204, 205, 210 и др.). Стимулирование добровольного отказа от преступления и определенных форм деятельного раскаяния позволяет исключить однобокий, карательный уклон уголовного права, обогатить арсенал средств уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших преступление, и одновременно не менее успешно обеспечить в конкретных ситуациях решение задач уголовного законодательства.
Возрастание роли поощрительных начал - одна из тенденций развития уголовного права большинства современных государств.
4. Задачи уголовного права. Предмет и метод правового регулирования в первую очередь определяются задачами, поставленными законодателем перед той или иной отраслью права. Социальное назначение уголовного права заключается в защите, охране своими специфическими средствами личности, общества и государства от преступлений.
Уголовное законодательство обеспечивает правовую базу борьбы с наиболее опасными посягательствами на важные социальные ценности, которые законодатель рассматривает в качестве преступлений.
Уголовное право - это весьма острое и действенное орудие борьбы с преступностью . Чем выше уровень преступности, чем чаще совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления, тем значимее для общества и отдельных граждан становится уголовный закон и практика его применения.
Задачи уголовного законодательства и соответственно уголовного права изложены в ч. 1 ст. 2 УК РФ. В ней зафиксировано, что задачами уголовного законодательства «являются охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений».
Принципиальное отличие УК РФ 1996 г. заключается в изменении приоритетов уголовно-правовой охраны. Если в советских уголовных кодексах, базировавшихся на классовой идее и соответственно на классовом характере уголовного права, первоочередной задачей рассматривалась охрана государственных и общественных интересов, то в действующем УК РФ общечеловеческие ценности, личность, жизнь и здоровье, честь и достоинство, а также права и свободы человека и гражданина охраняются в приоритетном порядке.
Речь идет не о декларативной смене приоритетов защиты объектов уголовно-правовой охраны. Данный подход законодателя последовательно реализован во многих нормах и институтах как Общей, так и Особенной частей УК РФ. Например, в первом (по последовательности изложения) разделе Особенной части УК РФ 1996 г. предусмотрена уголовная ответственность за преступления против личности, а не за государственные преступления, как это имело место в советских уголовных кодексах.
Впервые в действующем УК РФ отражено в качестве его задачи обеспечение мира и безопасности человечества. Несмотря на редакционную особенность, и в этом случае фактически речь идет об охранительной задаче, т.е. российское уголовное право призвано охранять мир и безопасность человечества. Однако с учетом того, что мир и безопасность человечества являются более значимыми ценностями даже по сравнению с личностью отдельного человека, следует, на наш взгляд, поддержать высказанное в литературе мнение об уточнении приоритетов уголовно-правовой охраны. В первую очередь уголовное законодательство должно обеспечивать охрану мира и безопасности человечества, а затем уже и интересов отдельной личности.
Помимо охраны общественных отношений от преступных посягательств уголовное право, как это вытекает из редакции приведенной выше ч. 1 ст. 2 УК РФ, призвано выполнять и задачу предупреждения преступлений. При регламентации целей наказания ранее действовавший УК РФ 1960 г. (ст. 20) выделял частное (специальное) предупреждение преступлений, т.е. новых преступных деяний со стороны осужденного, и общее предупреждение (со стороны иных лиц).
Хотя в УК РФ подобной дифференциации задач предупреждения новых преступлений нет, тем не менее уголовное право фактически выполняет задачи как специального, так и общего предупреждения преступлений.
Задача специального предупреждения преступлений достигается главным образом путем применения к лицам, виновным в совершении преступлений, наказания или иных мер уголовно-правового характера (условного осуждения, освобождения от наказания и др.). Эффект специального предупреждения преступлений достигается как за счет лишения осужденного физической возможности совершения нового преступного деяния (например, назначения лишения свободы с его отбыванием в тюрьме), так и путем исправления осужденного и формирования в его сознании убеждения в повышенной ответственности за рецидив преступлений.
Следует в то же время подчеркнуть, что строгость наказания, назначенного вопреки критериям его справедливости, не может рассматриваться в качестве безальтернативного средства решения задачи специального предупреждения преступлений. С учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного применение иной, помимо наказания, меры уголовно-правового характера, может быть не менее эффективным с точки зрения задачи специального предупреждения преступлений. Поэтому не случайно в судебной практике широко применяется условное осуждение, фактически ставшее весомой альтернативой назначению реального наказания, в том числе и в виде лишения свободы. Несмотря на определенные ошибки в ней, связанные порой и с необоснованным применением условного осуждения, рецидив преступлений со стороны осужденных условно ниже по сравнению с лицами, которым назначено реальное наказание в виде лишения свободы.
Уже в XIX в. стали предприниматься усилия по поиску альтернативных наказанию мер уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших преступление, результатом которых стало введение в уголовное законодательство США, Австралии, Англии, Бельгии, Норвегии, Новой Зеландии и ряда других государств пробации и условного осуждения.
Еще в 1894 г. профессор А.А. Пионтковский отмечал, что во включении института условного освобождения в карательные системы уголовная политика увидела не только одно из средств улучшения мер борьбы с преступностью, но и «один из способов устранения присущих им недостатков, заключающихся, главным образом, в чрезмерном применении краткосрочного лишения свободы, в единообразии карательных средств борьбы с преступниками случая и преступниками профессии, натуры, недостатков, имеющих последствием такое безотрадное явление, как усиление рецидива».
Что же касается задачи общего предупреждения преступлений, то ее решение обеспечивается как самим фактом действия уголовного законодательства, так и применением наказания или иных мер уголовно-правового характера к виновным в преступлениях (по принципу - назначая наказание лицу, совершившему преступление, дабы другим неповадно было).
Уголовное право - одно из важных средств осуществления уголовной политики, поскольку только в его нормах определяются основание и принципы уголовной ответственности, преступность и наказуемость деяний, исчерпывающим образом установлены иные, помимо наказания, меры уголовно-правового характера.
В то же время и уголовное право оказывает определенное влияние на политику в сфере борьбы с преступностью, поскольку она главным образом осуществляется в рамках права. Иначе говоря, уголовное право обеспечивает правовую базу осуществления уголовной политики.
Основные направления уголовной политики определены в Конституции РФ и детализированы в нормах уголовного законодательства.
Важное значение имеют нормы УК РФ, регламентирующие задачи уголовного законодательства (ст. 2), принципы и основание уголовной ответственности (ст. 3-8), определяющие понятие преступления и категории преступлений (ст. 14, 15), наказание и его цели (ст. 43), систему наказаний и их виды (ст. 44-59), а также иные меры уголовноправового характера (ст. 73, 79, 80, 80.1, 81-85, 92, 104, 104¹, 104², 104³).
В практическом плане уголовная политика России формируется Федеральным Собранием РФ путем принятия федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания РФ. В рамках соответствующей компетенции в ее формировании принимают участие Президент РФ и Правительство РФ .
Уголовная политика - более широкое понятие по сравнению с уголовно-правовой политикой. Наряду с последней ее содержание составляют уголовно-исполнительная и предупредительно-профилактическая политика.
Уголовно-правовая политика занимает доминирующее положение в системе уголовной политики, поскольку в ее рамках решаются наиболее принципиальные вопросы борьбы с преступностью - определение основания уголовной ответственности, криминализация и декриминализация деяний, пенализация и депенализация (освобождение от уголовной ответственности и наказания и др.).
В литературе называются следующие черты уголовно-правовой политики: 1) отражение воли законопослушной части населения России; 2) реагирование на изменение социально-экономической обстановки в стране путем уточнения и изменения круга общественных отношений, подлежащих уголовно-правовой охране; 3) расширение в новых условиях арсенала уголовно-правовых средств воздействия на преступность; 4) осуществление дифференцированного подхода к различным категориям преступлений; 5) расширение объема и сферы применения позитивной ответственности; 6) совершенствование уголовного законодательства с учетом социально-экономических, политических, нравственных и иных факторов; 7) ведение борьбы с преступностью в соответствии с государственными программами; 8) формирование уголовно-правовой политики на основе осознания современных тенденций преступности во всем мире - ее абсолютного и относительного роста.
Если в советский период развития России перед уголовной политикой ставилась утопическая задача ликвидации преступности в обществе, то в настоящее время она имеет более реальные ориентиры, а именно удержание преступности на относительно терпимом уровне, установление контроля общества над ней, снижение темпов ее роста.
Социальная значимость уголовной политики существенно возросла в связи с необходимостью усиления борьбы с организованной и профессиональной преступностью, наиболее опасными преступными проявлениями. Что проявилось, например, в Федеральном законе от 21 июля 2004 г. «О внесении изменений в статьи 57 и 205 Уголовного кодекса Российской Федерации», которым предусмотрены наказание в виде пожизненного лишения свободы , а также значительные сроки лишения свободы за терроризм.
Уголовная политика современной России исходит из понимания непреложного факта: возможности уголовного закона и соответственно уголовно-правовых средств воздействия на преступность ограничены, поскольку их применение не устраняет причин и условий совершения преступлений. Поэтому наиболее важными направлениями в поддержании контроля над преступностью являются: 1) реальное осуществление социально-экономических преобразований и как следствие повышение материального благосостояния всех членов общества; 2) качественное улучшение нравственного, правового и эстетического воспитания граждан; 3) предупреждение преступлений; 4) устранение причин и условий, их порождающих.
Предупреждение преступлений - наиболее предпочтительное направление в борьбе с преступностью с точки зрения интересов общества и отдельных граждан, поскольку оно позволяет не допускать того вреда, который причиняется в результате совершения преступлений.
Применение же наказания, иных мер уголовно-правового характера должно рассматриваться в качестве вынужденной и в то же время естественной реакции общества на случаи совершения преступлений.
Система уголовного права и его место в общей системе права
Нормы уголовного законодательства сосредоточены только в УК РФ (ст. 1), а нормы уголовного права закреплены не только в УК РФ, но и в Конституции РФ и ратифицированных Россией международно-правовых актах.
Систему уголовного права можно рассматривать с точки зрения: 1) характера уголовно-правовых отношений; 2) его источников и 3) структуры уголовного законодательства.
По содержанию уголовно-правовых отношений можно выделить три основных элемента уголовного права: 1) уголовное законодательство; 2) законотворчество и 3) правоприменение . Взаимосвязь уголовного законодательства и правоприменения более чем очевидна, поскольку суды и другие правоприменительные органы в сфере уголовной юстиции осуществляют свою деятельность на основе его норм. Не столь очевидно она просматривается между уголовным законодательством и законотворчеством в этой области. В связи с этим необходимо иметь в виду, что законодатель, принимая те или иные решения по дополнению и изменению соответствующих положений уголовного законодательства, должен исходить из всех действующих его норм. Например, он не может включить в санкцию статьи Особенной части УК такое наказание , которое не предусмотрено в перечне наказаний (ст. 44 УК РФ).
Уголовное право РФ включает ряд источников. Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. А в соответствии с ч. 4 этой же статьи общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы . Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора.
Положения Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры Российской Федерации учитываются в процессе законотворчества, т.е. при подготовке и принятии новых законодательных уголовно-правовых актов.
Они же должны приниматься во внимание и при правоприменении.
Общая часть уголовного права включает нормы, регламентирующие:
- задачи, структуру, действие уголовного закона во времени и пространстве, основание и принципы уголовной ответственности (ст. 1-13 УК РФ);
- общее понятие преступления и его элементы (ст. 14-36 УК РФ);
- обстоятельства, исключающие преступность деяния (ст. 37-42 УК РФ);
- наказание, его назначение (ст. 43-72, 721, 88-89 УК РФ);
- освобождение от уголовной ответственности и наказания (ст. 73-85, 92-93 УК РФ), судимость (ст. 86, 95 УК РФ);
- иные меры уголовно-правового воздействия, основания и порядок их применения ст. 87, 90-91, 97-1043 УК РФ).
В нормах Особенной части уголовного права дается исчерпывающий перечень общественно опасных деяний, которые признаются преступлениями, т.е. перечень видов преступлений с описанием их индивидуальных признаков (их общие признаки отражены в Общей части УК РФ), а также определяются санкции за их совершение. В некоторых научных и учебных изданиях допускается смешение санкции и наказания. Действительно, в санкции норм Особенной части УК РФ
предусматривается наказание(ия), однако они помимо наказания подразумевают и запрет совершения деяния, предусмотренного в диспозиции соответствующей нормы.
В зависимости от объекта преступного посягательства составы конкретных преступлений распределены в Особенной части УК РФ по разделам и главам.
Подобно тому как нельзя привлечь к уголовной ответственности только на основе норм Общей части УК РФ, так нельзя и правильно решить этот вопрос только на основе той или иной статьи его Особенной части, т.е. без учета положений Общей части. Система уголовного права слагается из двух основных, взаимосвязанных и обязательных для законодателя и правоприменителя подсистем Общей и Особенной частей.
Игнорирование судом тех или иных положений Общей или Особенной частей УК РФ обычно приводит к грубейшим нарушениям законности .
Наряду с уголовно-правовыми нормами как отдельными общеобязательными правилами, сформулированными в статье или части статьи УК РФ, в уголовном праве традиционно выделяют и ее институты.
Под институтом права обычно понимается совокупность тесно взаимосвязанных между собой норм, регулирующих близкие по своему содержанию общественные отношения или какую-то одну сторону отдельно взятого общественного отношения. Они обычно подразделяются на генеральные и субинституты.
Систему уголовного права в целом определяют пять генеральных институтов: 1) уголовный закон; 2) преступление; 3) обстоятельства, исключающие преступность деяния; 4) наказание и 5) освобождение от уголовной ответственности и наказания. В свою очередь эти институты включают в себя определенные субинституты. Например, институт преступления объединяет такие субинституты, как понятие и категории преступлений, множественность преступлений, субъект преступления , вина , неоконченное преступление, соучастие в преступлении .
Тем самым систему уголовного права нельзя уподоблять совокупности или набору несвязанных между собой юридических норм. Речь в данном случае должна идти о системе институтов уголовного права, характеризующихся в свою очередь структурной упорядоченностью и внутренним единством. Следовательно, такое единство характерно и для норм, составляющих содержание каждого отдельного института.
2. Место уголовного права в общей системе права. Системный характер права обусловливает как взаимосвязь между отраслями права , так и их самостоятельность по отношению друг к другу.
Поскольку уголовное право охраняет от преступных посягательств многие общественные отношения, которые охраняются и регулируются другими отраслями права, оно занимает в общей системе права, мы бы сказали, особое место. По существу можно проследить взаимосвязь уголовного права с большинством отраслей российского права. И это не случайно. Если нормы других отраслей права охраняют соответствующие общественные отношения от менее опасных посягательств, то уголовное право в соответствии с его охранительной функцией обеспечивает защиту урегулированных уже другими отраслями права общественных отношений от преступлений, т.е. от наиболее опасных посягательств.
Известно, что система права слагается из определенных подсистем отраслей права. Одной из таких подсистем является блок или совокупность отраслей, регулирующих борьбу с преступностью, т.е. те или иные аспекты привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, и ее реализации. Помимо уголовного права в этот блок входят уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное право . Систематизирующим или основным его элементом является уголовное право, поскольку только в его нормах предусматривается основание уголовной ответственности, преступность и наказуемость деяний. Иначе говоря, в нормах уголовного права регулируются материальные вопросы, касающиеся привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления и поэтому оно называется материальным правом, в то время как уголовно-процессуальное право признается процессуальным. Нормы последнего регламентируют процессуальный порядок проведения дознания, предварительного следствия, судебного рассмотрения уголовного дела, права и обязанности участников уголовного процесса. Социальное назначение уголовно-процессуального права состоит в том, чтобы в строгих правовых рамках, в том числе и с соблюдением прав и законных интересов участников уголовного процесса, обеспечить установление объективной истины по делу, в частности, решение основного вопроса - имеется или отсутствует в конкретном случае основание уголовной ответственности, а также назначение справедливого наказания или иной меры уголовно-правового воздействия или характера.
Основные задачи уголовного и уголовно-процессуального права являются общими. Отличие между ними заключается в средствах и способах решения этих задач. Их взаимосвязь можно уподобить соотношению содержания и формы. Следует отметить, что соблюдение норм уголовно-процессуального права в ходе привлечения к уголовной ответственности является таким же обязательным, как и соблюдение положений уголовного закона. Грубое нарушение тех или иных норм уголовно-процессуального права является основанием признания приговора неправосудным.
Если уголовное право предусматривает основание уголовной ответственности, перечень конкретных составов преступлений и их признаки, виды наказаний, порядок их назначения, основание освобождения от уголовной ответственности и освобождения от наказания, то уголовно-исполнительное право регламентирует порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, а также реализацию двух мер уголовно-правового характера - условного осуждения и принудительного лечения. Уголовное право, регламентируя виды, сроки и содержание наказаний, решающим образом определяет предмет уголовно-исполнительного права. Правда, следует заметить, что в предмет уголовно-исполнительного права входит наряду с исполнением наказания и исправительное воздействие. Цели наказания, обозначенные в уголовном законе (ч. 1 ст. 43 УК РФ), таким же образом определяют задачи и цели уголовно-исполнительного законодательства. Взаимодействие указанных отраслей права осуществляется и при регулировании общих институтов, например, освобождения от отбывания наказания и предупреждения рецидива преступлений.
Из других отраслей, с которыми тесно связано и взаимодействует уголовное право, в первую очередь следует назвать конституционное право . Эта взаимосвязь реализуется на нескольких уровнях. Во-первых, в Конституции РФ и в федеральных конституционных законах закреплены базовые положения, имеющие принципиальное значение для любой отрасли права, включая и уголовное право (принципы права , основные права, свободы и обязанности и гарантии их осуществления, полномочия высших органов власти и управления и др.). Во-вторых, если в нормах конституционного права предусмотрен и гарантирован каждому гражданину РФ широкий круг основных прав и свобод , то привлечение к уголовной ответственности в соответствии с УК РФ, наоборот, сопряжено с существенным ограничением правового статуса осужденного, умалением тех или иных его прав и свобод. Поэтому в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ специально закреплено положение, согласно которому права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя , нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства . В-третьих, в Конституции РФ непосредственно регламентируются вопросы уголовно-правового характера - о круге преступлений, за которые может быть назначена смертная казнь (ч. 2 ст. 20), об обратной силе закона (ст. 54), о необходимой обороне (ч. 2 ст. 45) и др. В ней закреплены и некоторые запреты, которые детализированы в УК РФ. Так, в ч. 5 ст. 13 Конституции РФ зафиксировано: «Запрещаются создание и деятельность общественных объединений , цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни». Эти положения Конституции конкретизированы в ст. 208, 239, 279, 280, 282 и других Особенной части УК РФ. В-четвертых, нормами конституционного права регламентируется избирательная система . За наиболее опасные посягательства на избирательные права , как, впрочем, и ряд других основных прав и свобод человека и гражданина, в УК РФ предусмотрена уголовная ответственность (ст. 136-149).
Уголовное право тесно связано также с административным, трудовым, гражданским, предпринимательским, финансовым, земельным, аграрным и рядом других отраслей права. Взаимодействие с ними осуществляется на двух уровнях: 1) за менее опасные нарушения ответственность наступает в соответствии с нормами названных отраслей права (например, за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность - ст. 49 КоАП РФ), а за более опасные посягательства на урегулированные этими отраслями права общественные отношения - уголовная ответственность (например, за кражу , мошенничество , грабеж , разбой , вымогательство и другие посягательства на собственность - ст. 158-168 УК РФ); 2) диспозиции некоторых норм Особенной части имеют бланкетный характер, поскольку они отсылают к другим законам или иным нормативным правовым актам других отраслей права (см. ст. 142, 143, 146, 147, 194 УК РФ и др.). Поэтому в данных случаях для того, чтобы правильно установить признаки состава преступления , необходимо обращаться к соответствующим нормам той или иной отрасли права.
Таким образом, уголовное право, являясь самостоятельной отраслью права, тесно взаимосвязано с другими отраслями права. В этом как раз и проявляется системный характер права.
Взаимодействие уголовного и международного права происходит по вопросам действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц, в частности, ответственности иностранных граждан , выдачи, т.е. экстрадиции лиц, совершивших преступление, другому государству, приведения национального уголовного законодательства в соответствие с международными договорами, установления ответственности за международные преступления и преступления международного характера.
Наука уголовного права
Однако принятие УК РФ не сняло всех «напряжений». Практика его применения в течение последующих лет уже выявила недостатки, а то и просто неудачные решения отдельных вопросов уголовно-правового характера. Не случайно поэтому в принятый в 1996 г. УК РФ с 1997 до 2015 г. уже был внесен ряд существенных изменений и дополнений. Наиболее существенные изменения и дополнения в УК РФ были внесены Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Хотя надо признать, что некоторые новации в уголовном законодательстве были обусловлены быстро меняющейся социальной обстановкой в стране.
В центре внимания российских ученых-криминалистов находятся по существу все институты и нормы уголовного права. Особый интерес в науке уголовного права проявляется к исследованию принципов уголовного права , соучастия в преступлении, в первую очередь организованных его форм, наказания, его целей, назначения наказания , природы и социального назначения иных помимо наказания мер уголовно-правового характера, теоретических основ уголовно-правовой квалификации, преступлений в сфере экономической деятельности, против общественной безопасности и общественного порядка, правосудия и др.
Научные выводы и рекомендации, обоснованные учеными в последние годы, были положены в основу ряда важных постановлений Пленума Верховного Суда РФ по различным вопросам уголовного права (освобождение от уголовной ответственности, назначение судами уголовного наказания , ответственности за бандитизм , убийство , взяточничество и коммерческий подкуп и др.).
Наука уголовного права выполняет и идеологическую функцию.
Она призвана способствовать правовому воспитанию граждан , преодолению сохраняющегося среди некоторых членов общества правового нигилизма и формированию в обществе нетерпимого отношения к преступлениям и иным формам антиобщественного поведения.
Наука уголовного права, базируясь на методологии диалектического и исторического материализма, исходит из социальной обусловленности и вторичности уголовно-правовых явлений. Преступление порождается не какими-то биологическими или космическими факторами; своими истоками оно имеет взаимодействие социальных влияний, общества и личности .
Уголовный закон и предусмотренные в нем меры уголовно-правового характера не могут сами по себе устранить причины и условия, порождающие преступность, они призваны лишь оказывать на них нейтрализующее воздействие.
2. Методы науки уголовного права. Наука уголовного права использует целый ряд специальных методов исследования: 1) формально-логический (догматический или собственно-юридический), основывающийся на использовании правил формальной логики и грамматики (синтаксиса); 2) социологический метод, предполагающий опросы (анкетирование, интервьюирование, экспертные оценки) различных категорий лиц (осужденных, населения, судей, работников правоохранительных органов и др.); 3) уголовно-статистический метод, позволяющий выяснять качественное своеобразие уголовно-правовых явлений и понятий посредством сбора и анализа количественных показателей; 4) системно-структурный метод предполагает проведение исследования уголовного права, его институтов и норм как определенных систем той или иной общности, т.е. как целостного множества, состоящего из подсистем, в которых составляющие их элементы находятся между собой в структурном взаимодействии; 5) сравнительно-правовой метод, основывающийся на изучении уголовно-правовых явлений путем сопоставления их с аналогичными институтами и нормами уголовного законодательства зарубежных стран; 6) историко-правовой метод, предписывающий исследовать уголовно-правовые категории, институты и нормы в их историческом развитии, в том числе и с позиций досоветского, советского и постсоветского уголовного законодательства России; 7) математические и кибернетические методы, используемые для обработки количественных данных о преступности, применении отдельных норм и институтов уголовного права.
Наука уголовного права находится в теснейшей взаимосвязи с другими юридическими и иными гуманитарными науками. В первую очередь хотелось бы подчеркнуть генетическую связь наук уголовного права и криминологии, призванной изучать преступность, ее причины, личность преступника и меры предупреждения преступности. Поэтому все институты и нормы уголовного права должны быть криминологически обоснованными. В то же время при изучении криминологических явлений необходимо учитывать категории и понятия, выработанные наукой уголовного права. Наука криминологии фактически призвана наряду с исследованием общих проблем преступности и личности преступника выяснять социальную эффективность уголовного законодательства в плане решения поставленных перед ним задач.
Весьма плодотворной представляется взаимосвязь науки уголовного права с правовой статистикой и социологией уголовного права. Названные научные дисциплины призваны предоставлять для научного исследования уголовно-правовой материи количественные данные о преступности, личности виновных, применении наказания и иных мер уголовно-правового характера.
Вполне естественно наука уголовного права граничит и взаимодействует с научными дисциплинами всех отраслей права, с которыми так или иначе соприкасается уголовное право как самостоятельная отрасль российского права - уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, конституционным, административным, трудовым, предпринимательским, гражданским, финансовым, земельным, аграрным, транспортным и другими отраслями. В науке уголовного права используются достижения всех юридических отраслей права, категории и понятия, выработанные ими.
3. Наука уголовного права в России. Наиболее интенсивно во всех юридических академиях, на всех юридических факультетах университетов России, от Владивостока и до Калининграда, проводятся исследования проблем уголовного права, которые нередко имеют принципиальное значение и для решения вопросов общей теории права (принципы права, состав правонарушения , объективные и субъективные признаки правонарушения и др.).
Плеяды видных ученых-криминалистов, плодотворно исследующих проблемы уголовного права, сосредоточены в Институте государства и права РАН, Московском, Санкт-Петербургском университетах, Московской, Саратовской и Уральской государственных юридических академиях, Российском университете дружбы народов, Волжском, Волгоградском, Краснодарском, Ярославском и других университетах.
Исторически сложилось так, что уголовное право - одна из старейших отраслей права, хотя первоначально не было обособлено в качестве самостоятельной отрасли системы права. Точное происхождение названия «уголовное право» в русском языке до сих пор не выяснено. Наиболее правдоподобным считается объяснение, что уголовными в древности стали называть такие законы, за нарушение которых предусматривалась ответственность «головой», т. е. жизнью. Ныне под уголовным правом понимается совокупность юридических норм, устанавливаемых законом и определяющих преступность и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, систему наказаний, порядок и условия их назначения, освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Предметом уголовного права являются охраняемые законом общественные отношения, посягательство на которые происходит в результате совершения преступления. Субъектами уголовно-правового отношения являются лица, совершившие преступление, и государство. Форма регулирования этих отношений проявляется в установлении уголовных запретов, за нарушение которых следует привлечение к уголовной ответственности, применение иных мер государственно-принудительного воздействия и наказания. Это присуще только уголовному праву. Его базой, как и любого другого права, является Конституция Российской Федерации. Основным нормативным источником является Уголовный Кодекс Российской Федерации. Российское уголовное право по чисто методическим соображениям делится на две
части, которые составляют единое неразрывное целое: Общую и Особенную. В Общей части изложены основные задачи, принципы и институты уголовного права, а в Особенной - конкретные составы преступлений и меры наказания за каждое преступление.
Задачами уголовного права являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступлений, обеспечение мира и безопасности человечества, предупреждение преступлений. Успешное осуществление этих задач обеспечивается соблюдением его принципов, т. е. основополагающих идей, закрепленных в нормах уголовного права. Законодательное подтверждение получил принцип законности (ст. 3 УК РФ), равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ), принцип вины (ст. 3 УК РФ), справедливости (ст. 6 УК РФ) и гуманизма (ст. 7 УК РФ).
Суть принципа законности состоит в том, что только действующий на момент совершения преступления уголовный закон (УК РФ) определяет, какие деяния признаются преступными, устанавливает их наказуемость и иные уголовно-правовые последствия (ст. 3 УК РФ).
Принцип равенства граждан перед законом определяет, что лица, совершившие преступление, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от каких-либо условий, обстоятельств, социального положения и т. п. Никаких привилегий здесь ни для кого нет. Перед законом все равны.
Принцип вины проявляется в том, что лицо подлежит уголовной ответственности за те преступления, в отношении которых установлена его вина (ст. 5 УК). Субъективное вменение (ответственность только при наличии персональной вины) составляет краеугольный камень современного уголовного права во всех демократических государствах. Возложение уголовной ответственности за невиновные деяния означает переход на позиции объективного вменения, что категорически запрещено действующим УК РФ. Часть 2 ст. 5 УК РФ гласит: «Объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается».
Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) проявляется в том, что наказание и иные меры уголовно-правового характера должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Проявление справедливости в теории права трактуется в одном из двух аспектов: как справедливость уравнивающая (соответствует принципу равенства граждан перед законом), и как справедливость распределяющая, что соответствует принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ. «Распределяющая справедливость» состоит в том, что никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. Поэтому исключается уголовная ответственность российских граждан за преступления, совершенные за границей, если они уже понесли за него наказание по приговору суда иностранного государства.
Принцип гуманизма трактуется в двух аспектах:
Гуманизм для потерпевшего, т. е. приоритетная охрана человека, его жизни, здоровья, достоинства, имущества, предполагаеттот минимум репрессии, который необходим для обеспечения охраны интересов человека и общества от преступных посягательств и достижения целей исправления и перевоспитания преступника;
И гуманизм в отношении преступника. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.
Принцип гуманизма наглядно воплощен в разделе V УК РФ «Уголовная ответственность несовершеннолетних», где с учетом возраста и психологии несовершеннолетних преступников предусматривается значительное смягчение репрессивных методов воздействия вплоть до полного освобождения от уголовной ответственности. Он реализуется в ст. 75-77, 79, 82 УК РФ и других.
2. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО СОСТАВ
Понятие преступления и состав преступления - два неразрывно связанных друг с другом понятия, характеризующих одно и то же явление - уголовно-наказуемое деяние. С одной стороны, только преступление может обладать совокупностью юридических характеристик, образующих в своей совокупности состав преступления. А с другой стороны, только наличие всех юридических признаков, совокупность которых образует состав преступления, может свидетельствовать о том, что оцениваемое с точки зрения уголовного закона деяние является преступлением. Таким образом, понятием преступления характеризуется главным образом социальная сущность уголовно-наказуемого деяния, а состав преступления раскрывает его юридическую структуру, его необходимые характеристики (свойства, качества).
Понятие преступления - одна из основополагающих категорий уголовного права. В ныне действующем Уголовном кодексе РФ в ст. 14 дано определение преступления: «Преступлением признается виновт но совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой применения наказания». Таким образом, законодатель выделяет четыре обязательных взаимосвязанных признака: общественная опасность (материальный признак); противоправность (формальный признак); виновность и наказуемость.
Подчеркивается, что преступление - это всегда конкретный акт поведения людей, который может выражаться в форме действия или бездействия. Мысль, мнение, как бы отрицательно они ни оценивались государством и обществом, преступлением не являются.
Общественная опасность - объективное свойство преступления, которое проявляется в причинении или возможности причинения вреда общественным отношениям. Общественная опасность имеет количественную и качественную сторону. Количественная - характеризуется степенью обшественной опасности. Она определяется величиной причиненного вреда (размером имущественного ущерба, степенью тяжести телесных повреждений), степенью вины (заранее обдуманный или внезапно возникший умысел), степенью низменности мотивов и целей. Характер общественной опасности (качественная сторона) проявляется в содержании объектов преступного посягательства и причиненного им вреда (материального, физического, морального, организационно-управленческого), особенностях способа посягательства (насильственный, ненасильственный, простой, квалифицированный), видах вины (умысла или неосторожности), содержании мотивов и целей преступления (корыстные, личные, низменные).
Противоправность означает, что конкретное общественно опасное деяние предусмотрено в отдельной статье уголовного закона. Если нет статьи в уголовном законе, то деяние не может быть признано преступлением. Из уголовного закона с 1958 г. исключено применение аналогии закона.
Виновность предполагает определенное психическое отношение лица к общественно-опасному деянию и его последствиям. Виновность проявляется в двух формах: умысел (прямой и косвенный); неосторожность (легкомыслие и небрежность).
Под наказуемостью подразумевается не только фактическая реализация наказания, но и возможность его назначения за совершенное преступление. Важно не само наказание, а угроза назначения наказа-
ния для лица, совершившего преступление. В реальной жизни это проявляется, когда преступление было совершено, но не раскрыто, тем не менее угроза наказания над преступником висит, пока не истечет срок давности за совершенное преступление, или государство в лице компетентных органов сочло, что возможно перевоспитание преступника без применения к нему уголовного наказания.
Все преступления делятся на различные категории в зависимости от характера и степени общественной опасности и подразделяются на преступления небольшой тяжести средней тяжести тяжкие и особо тяжкие преступления. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное кодексом, не превышает двух лет лишения свободы. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы.
Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое
наказание.
Категория преступления указывает на признаки, присущие любому преступлению. Эти признаки позволяют отличить преступление от других видов правонарушений, но по ним нельзя отграничить конкретные преступления друг от друга, так как эти признаки присуши всем видам преступлений. Для того чтобы выделить внутри общей массы преступлений конкретное преступление, существует понятие соста ва преступления, представляющего собой законодательную модель пре ступлений определенного вида.
г Состав преступления - это совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественную опасность деяния. Значение состава преступления в том, что во-первых это единственное основание уголовной ответственности; во-вторых, состав преступления служит инструментом квалификации преступлений. Науке уголовного права известны четыре признака состава преступления:_объект, объективная сторона, - субъект, субъективная сторона.
Объект преступления - это то, на что посягает преступление, - общественное отношение, охраняемое уголовным законом. В соответствии с действующим УК РФ объекты подразделяются по вертикали на общий, интегрированный, родовой, непосредственный. Теоретическая классификация предусматривает пятизвенную структуру, где место между родовым и непосредственным объектом занимает видовой объект. По горизонтали непосредственный объект бывает следующих видов: основной, дополнительный, факультативный. Все объекты, охраняемые уголовным правом, представлены в разделах, главах и статьях действующего Уголовного кодекса.
Общий объект преступления - это совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. Исчерпывающий перечень общественных отношений, образующих общий объект уголовно-правовой зашиты, количественно соизмерим с числом статей Особенной части УК РФ.
Интегрированный объект - это группа близких по экономическому и социально-политическому содержанию общественных отношений. По своей сути он занимает-промежуточное положение между общим и родовым объектом и служит основой для разделения Уголовного кодекса на 12 разделов. Именно порядок расположения интегрированных объектов позволяет выявить приоритеты государства в уголовно-правовой охране общественных отношений.
Так, в ныне действующем УК РФ приоритеты уголовно-правовой охраны сместились в сторону охраны личности. Именно личность в настоящее время приобретает наибольшую социальную значимость в общественных отношениях, охраняемых уголовным правом, поэтому группа этих отношений помещена в первый раздел Особенной части УК РФ (раздел VII УК РФ «Преступления против личности»).
Родовой объект - это совокупность однородных и взаимосвязанных между собой общественных отношений, взятых под охрану специально предусмотренной группой норм уголовного закона. Признак родового объекта в первую очередь положен в основу построения Особенной части УК РФ и разделения ее на 19 глав.
Теоретическая (научная) классификация предполагает наличие видового объекта, который занимает подчиненное положение относительно родового и главенствующее по отношению к непосредственному. Он охватывает систему однородных взаимосвязанных общественных отношений, которым преступлением причиняется или может причиняться вред.
Видовой объект служит основой последующего легального выделения родового объекта. Так, долгая научная дискуссия по поводу такого видового объекта хозяйственных преступлений, как охраняемые"" уголовным законом экономические общественные отношения, при- вела к тому, что в ныне действующем УК РФ появилась глава 26 «Экологические преступления». Таким образом, легальное закрепление получил новый родовой объект.
Основным объектом преступления является то общественное отношение, изменение которого составляет социальную сущность данного преступления и в целях охраны которого издана уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за его совершение 1 .
Дополнительный объект представляет собой такие общественные отношения, которые, в принципе заслуживая самостоятельной уголовно-правовой защиты, применительно к целям и задачам издания данной нормы защищаются уголовным законом лишь попутно, поскольку эти отношения неизбежно ставятся в опасность причинения вреда при совершении посягательства на основной объект 2 .
Без нарушения дополнительного объекта невозможна уголовно-правовая оценка деяния. Для того чтобы общественно опасное деяние было квалифицировано как преступное, необходимо посягательство на основной и дополнительный объекты. Отличие дополнительного объекта втом, что он лежит в плоскости иного родового (интегрированного) объекта, чем основной, при создании данной нормы имелся в виду законодателем не в первую очередь, а ставился под защиту уголовного закона лишь попутно с главным объектом. Посягательство на дополнительный объект не составляет социальной сущности данного преступления, хотя оно и ущемляет его наряду с основным объектом.
Под факультативным объектом принято понимать такие общественные отношения, которые при совершении данного преступления довольно часто, хотя и необязательно, ставятся под угрозу причинения вреда, его нарушения являются более или менее типичными для этого вида преступного поведения, а его наличие влияет лишь на индивидуализацию наказания, но не меняет квалификации основного состава преступления.
Отличие дополнительного объекта от объекта факультативного состоит в том, что дополнительный объект всегда предусмотрен в рамках основного состава или квалифицирующих признаков, предусмотренных конкретной статьей УК РФ, а факультативный учитывается при признании наказания, но не описан в диспозиции статьи.
Под объективной стороной преступления понимается система признаков, определяющих внешнюю форму преступного деяния. В качестве обязательных признаков входят преступное деяние (действие, бездействие), преступные последствия, причинная связь между ними, а в качестве факультативных (дополнительных) - время, место, способ, орудия, обстановка, иные внешние обстоятельства совершения преступления.
Преступное деяние - это осознанный, волевой акт поведения человека, внешней стороной которого является либо совершение запрещенного законом поступка (действие) либо воздержание от него (бездействие).
Под способом совершения преступления понимают приемы и методы, используемые преступником. Обстановка - это положение, обстоятельства, условия существования кого или чего-нибудь. Время характеризуется продолжительностью или длительностью чего-нибудь. Место - пространство, которое кем-то или чем-то занято.
Третий признак состава, преступления это субъект - вменяемоефизическое лицо, достигшее установленного уголовным законом возраста 16 лет, а за отдельные виды преступлений - 14 лет (ст. 20 УКРФ). К основным признакам субъекта относятся: физическое лицо;
вменяемость; достижение определенного законом возраста.
Вменяемость - это такое состояние психики человека, при котором он в момент совершения преступления был способен осознавать общественно Опасный характер своего поведения и руководить им. В связи о принятием нового УК РФ и появлением ч. 3 ст. 20 и ст. 22 УК РФ законодательное подтверждение получили еще недостаточно разработанные наукой уголовного права два института: возрастная вменяемость (ст. 22 УК РФ); уменьшенная (ограниченная) вменяемость (ст. 22 УК РФ).Возрастная вменяемость - это основание освобождения преступника от уголовной ответственности. Так, ч. 3. ст. 20 УК РФ говорится: «Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанной с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности». Возрастная вменяемость - это состояние психики несовершеннолетнего, связанное с отставанием в психическом развитии, при котором во время совершения преступления виновный в полной мере не осознавал фактический характер и общественную опасность своего поведения либо не мог руководить им.
Ограниченная вменяемость представляет собой такое психическое состояние лица, при котором у преступника была ограничена способность осознавать фактический характер и общественную опасность своего поведения либо руководить им в силу расстройства психической деятельности или иных психических аномалий. Следует подчеркнуть, что такое состояние не исключает уголовной ответственности и наказания.
Субъективная сторона преступления включает в качестве обязательного элемента вину в форме умысла или неосторожности. Вина - это психическое отношение субъекта преступления к совершаемому им деянию. Умысел бывает в двух формах - прямой и косвенной. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.
Неосторожность также выступает в двух формах - легкомыслии и небрежности. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. Сегодня 91 процент выявляемых преступлений в стране совершается с умыслом, остальные по неосторожности.
Факультативными признаками субъективной стороны состава преступления являются мотив и цель. Мотив - обусловленные внутренними потребностями побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить преступление. Цель - желаемый преступный результат.
Диспозиция статьи и состав преступления - это не одно и то же.
Например, диспозиция ч. 1 ст. 160 УК: «Присвоение или растрата чужого имущества вверенного виновному» - не раскрывает всего содержания этого состава преступления. Она непосредственно говорит лишь о двух группах признаков: объективной стороне (присвоение или растрата) и предмете посягательства (чужое имущество, которое вверено виновному).
Для полного представления о составе присвоения или растрате обязательно следует выяснить содержание и других признаков состава: субъекта и субъективной стороны. Для этого необходимо обратиться к статьям Общей части УК, в частности к ст. 19 и 20. Из них видно, что субъектом присвоения или растраты может быть любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная сторона кражи может быть раскрыта на основе анализа других элементов состава и всего деяния е целом. В частности, из этого анализа вытекает, что хищение имущества может быть только умышленной деятельностью, направленной на изъятие чужого имущества (завладение) с целью обращения с ним как со своим собственным, для того, чтобы извлечь материальную выгоду для себя или других лиц. В результате толкования закона устанавливаются и другие признаки состава присвоения или растраты: причинение потерпевшему материального ущерба, безвозмездность изъятия и отсутствие у виновного в момент совершения преступления намерения возвратить это имущество (см. примечание к ст. 158 УК РФ).
Если собрать все эти признаки воедино, то можно сказать, что присвоение или растрата есть противоправное, с корыстной целью, умышленное изъятие имущества вверенного виновному, совершенное материально-ответственным лицом, достигшим 16-летнего возраста.
Приведенный пример достаточно наглядно свидетельствует о том, что состав преступления - гораздо более глубокое понятие, чем диспозиция статьи Особенной части.
3. НАКАЗАНИЕ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Понятие уголовной ответственности является Фундаментальным понятием уголовного права. В науке существуют различные определения данной категории, но все их объединяет то, что уголовная ответственность представляет собой уголовно-правовые отношения, возникающие между государством в лице его правоохранительных органов и лицом, совершившим преступления. У государства в связи с совершением лицом преступления, предусмотренного конкретной статьей УК РФ, появляется право подвергнуть преступника государственно-
принудительному воздействию и обязанность применить государственно-принудительное воздействие, предусмотренное именно той статьей, которую преступник нарушил. У лица, совершившего общественно опасное деяние, возникает обязанность нести ответственность перед государством, т е. подвергнуться государственно-принудительному воздействию, и право на применение именно того воздействия, которое предусмотрено нарушенной им уголовно-правовой нормой.
По вопросу момента возникновения ответственности существуют различные точки зрения. Одни авторы связывают этот момент с возбуждением уголовного дела 1 , а другие - с привлечением в качестве обвиняемого 2 . Наиболее верной представляется та, где этот момент связан с моментом вступления в силу обвинительного приговора. Уголовная ответственность заканчивается в момент погашения и снятия судимости. С учетом вышеизложенного можно определить уголовную ответственность как государственно-принудительное воздействие за совершенное лицом преступление, предусмотренное уголовно-правовой нормой и связанное со вступившим в законную силу обвинительным приговором.
Единственным исключительным основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Основание уголовной ответственности возникает с момента совершения общественно опасного деяния, содержащего состав преступления. Можно согласиться, что с этого момента возникает уголовная ответственность, но только как право государства подвергнуть предполагаемого преступника государственно-принудительному воздействию. В этом случае уголовная ответственность еще не получает своего полного наполнения. Для ее возложения на конкретное лицо нужен юридический документ от имени государства - вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, который является необходимой правовой формой реализации уголовной ответственности в полном объеме, с учетом взаимных прав и обязанностей государства и преступника. /Наказание - мера государственного принуждения, предусмотренного Уголовным кодексом, применяемая по приговору суда от имени государства к лицу, признанному виновным в совершении преступления. Особенностью уголовного наказания является и то, что оно в предусмотренных законом случаях порождает судимость.
Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
Ныне действующий Уголовный кодекс насчитывает 13 видов наказания, которые подразделяется на две группы: основные (применяемые самостоятельно), и дополнительные (применяемые только в сочетании с основными) и меры, применяемые в качестве как основных, так и дополнительных.
Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в Дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только в качестве основных видов наказаний.
Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью применяются в качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний.
Лишение специального, воинского или почетного звания классного чина и государственных наград, а также конфискация имущества применяются только в качестве дополнительных видов наказаний.
Назначение наказания - это правомерное определение в соответствии с законом во вступившем в законную силу приговоре суда конкретному лицу, признанному этим же судом виновным в совершении данного преступления, вида и размера репрессии необходимых и достаточных для достижения целей репрессии, с обязательным учетом всех юридически значимых особенностей преступления и совершившего его лица.
Общие начала назначения наказания - это правила, по которым должно применяться наказание к конкретному человеку за конкретное преступление. Эти правила основаны на принципах уголовного законодательства.
Общие начала назначения наказания, выраженные в ст. 60 УК, - это не декларация, а конкретные, общеобязательные директивы для суда, назначающего наказания: при назначении наказания учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность субъекта и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания, а также влияния наказания на исправление осужденного и на условия жизни.
законодательный уголовный право преступность
Понятие уголовное право употребляется в трех значениях:
- - как отрасль права;
- - как наука уголовного права;
- - как самостоятельная учебная дисциплина.
Уголовное право определяется в теории уголовного права как совокупность юридических норм, установленных высшими органами государственной власти, определяющих преступность и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, цели наказания и систему наказаний, общие начала и условия их назначения, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Специфичность уголовного права как отрасли права заключается в том, что только оно является базой для определения преступности и наказуемости деяний, оснований уголовной ответственности, применения наказания и освобождения от ответственности и наказаний. Самостоятельность проявляется также в наличии собственного предмета и метода правового регулирования.
Уголовное право наряду с отраслью российского права понимается и как уголовно-правовая наука, т.е. как совокупность (система) взглядов, представлений и знаний об общих принципах и других общих основаниях уголовной ответственности, о уголовно-правовых институтах и уголовно-правовых нормах.
Уголовное право, как и любая наука, имеет свой предмет исследования, под которым понимается изучаемая ею сторона объективной действительности. Предмет науки уголовного права шире предмета уголовного права как отрасли права. В него входят изучение и анализ не только действующего законодательства и практики его применения, но и история становления и развития, как уголовных законов, так и самой науки. В предмет науки включается также изучение уголовного законодательства зарубежных государств в сравнительном плане и для использования положительного опыта в законотворческой и правоприменительной деятельности и развития науки.
Как и само уголовное право, уголовно-правовая наука является смежной с иными отраслевыми науками, занимающимися исследованием проблем борьбы с преступностью и иными правонарушениями. При этом каждая их этих наук имеет свое содержание и специфику. Если основным предметом науки уголовного права является уголовное законодательство, то криминология имеет предметом изучение преступности как относительно массового социального явления, причин и условий ее возникновения и роста, путей и методов ее сокращения, личности преступника и мер предупреждения преступлений. В исследованиях проблем криминология опирается на уголовный закон, основным методом изучения является социологический. Наиболее тесно наука уголовного права связана с наукой об уголовно-исполнительном законодательстве, предметом которой является изучение, анализ и обобщение законов, регламентирующих исполнение уголовных наказаний. Данная наука исследует эффективность реализации целей наказания в процессе их исполнения, а также результатов применения тех или иных видов наказаний. Уголовно-правовая наука, опираясь на криминалистику, используя данные других смежных наук, имеет возможность более точно и четко выявлять степень опасности преступления, установить все его признаки. Изучая институты и понятия, составляющие предмет науки уголовного права, ученые-исследователи используют целый ряд методов, т.е. совокупность способов и приемов, применяемых в научных исследованиях. Наука уголовного права использует как общенаучные методы исследований (метод восхождения от абстрактного к конкретному и от конкретного к абстрактному, исторический и др.), так и частно-научные (метод сравнительного правоведения, конкретно-социологический и др.). Используя методы исследования, уголовно-правовая наука выполняет ряд задач, в частности, разрабатывает на основе широкого обобщения практики применения уголовного закона, пути и методы совершенствования уголовного законодательства, исходя из конкретной социально-политической обстановки.
Уголовное право понимается также как учебная дисциплина. Различие между уголовным правом как наукой и учебной дисциплиной заключается, во-первых, в том, что уголовное право - учебная дисциплина полностью базируется на уголовном праве - науке. Во-вторых, различны их цели. Цель учебной дисциплины - доведение до обучающихся при помощи методических приемов, учебного процесса уже добытых наукой и апробированных практикой знаний; цель науки - приращение, накопление новых сведений учеными-исследователями с использованием всего методического арсенала. В-третьих, учебная дисциплина более субъективна, чем наука, поскольку в значительной мере зависит от усмотрения составителей учебной программы, количества отведенных на ее изучение часов и личных качеств преподавателя.
Уголовное право как самостоятельная отрасль, естественно, представляет собой совокупность однородных норм: Причем эта однородность в первую очередь обусловлена их содержанием. Содержательно эти нормы сориентированы, с одной стороны, на деяние, которое (согласно действующему на данный период уголовному законодательству) признается преступлением, а с другой - на правоприменителя, который обязан оценивать совершенное деяние как преступное только в соответствии с требованиями уголовного закона и на основании его. Кроме того, однородность норм выражается и в их общей функциональной направленности. В конечном счете, эти нормы предназначены воздействовать на взаимоотношения людей друг с другом, на их отношения с государством (в лице соответствующих органов) в случае совершения преступного акта; предотвращать подобные деяния в последующем.
Известно, что необходимость существования уголовного права осознается, а тем более воспринимается далеко не всеми членами общества. Однако от этого оно не утрачивает своей социальной ценности. Как раз наоборот, уголовное право утратило бы свою основную цель, если бы ориентировалось только на принцип добровольности исполнения. Требование здесь немыслимо без принудительного элемента, гарантом которого выступает государство. Принудительность уголовно-правовых норм должна быть в равной степени применима ко всем, кто совершит преступление. В определенной степени именно этим обусловлен общеобязательный характер норм уголовного права.
Общеобязательность уголовно-правовых норм предполагает, с одной стороны, что каждый, совершивший преступление, обязан претерпеть воздействие на себе уголовной ответственности, а с другой - что правоприменитель в этом случае обязан (а не имеет право) использовать уголовно-правовые нормы.
Принудительность норм уголовного права, сопряженная с их общеобязательностью, предполагает свойство двоякого рода: во-первых, защитить потерпевшего (обиженного), восстановить или компенсировать его права и интересы, нарушенные преступлением; во-вторых, образумить преступника (обидчика), принудить его к претерпеванию тех нежелательных последствий, которые он должен (по обязанности, добровольно на себя возложенной фактом совершения преступления) понести. Иными словами, механизм уголовно-правовой защиты интересов общества от преступных посягательств есть своего рода удовлетворение потребностей каждого человека и всех людей вместе в безопасных условиях их бытия. Если право вообще и уголовное, в том числе не удовлетворяет эти потребности (независимо от причин), то оно как социальный регулятор утрачивает свои нравственные и фактические позиции и теряет авторитет среди населения, превращаясь в балласт. Удовлетворение же указанных потребностей как бы подключает уголовное право к живительным социальным источникам, подпитывающим и утверждающим его как необходимый и достаточно эффективный государственно-правовой регулятор отношений между людьми.
Самостоятельность уголовного права не страдает от того, что оно оказывается включенным в систему других общественных регуляторов. Только в совокупном их взаимодействии уголовное право и может проявлять свою самостоятельность. Вне системы оно становится зловещим придатком криминально-правовой стихии. Автономность уголовного права позволяет установить совокупность признаков, с помощью которых то или иное порицаемое деяние признается преступным в силу того, что угрожает нормальному развитию или даже существованию той или иной сферы человеческого общественного или государственного бытия, т. е. становится общественно опасным.
Любое посягательство на субъект общественных отношений, морально одобряемых и нормативно урегулированных, представляет определенную опасность. Однако характер и степень этой опасности могут быть различными. Соответственно формы официальной реакции должны быть адекватны опасности такого посягательства. В одних случаях государство (законодатель) ограничивается мерами по восстановлению нарушенных законных прав потерпевшего, если речь идет о нарушении его имущественных прав, способных к восстановлению (гражданско-правовое воздействие); в других к нарушителю могут быть применены меры дисциплинарного или административного воздействия. При более опасных посягательствах действуют уголовно-правовые предписания, предполагающие уголовную ответственность.
Исходя из изложенного, можно сделать заключение, что уголовное право устанавливает, прежде всего, основание и пределы уголовной ответственности за те деяния, которые признаются преступлениями, и предусматривает возможность применения к виновному определенного наказания. Данное заключение подводит к логическому выводу о том, что уголовное право регулирует и случаи освобождения (при наличии законных на то оснований) от уголовной ответственности.
Бесспорным в этой связи является утверждение, что нормы уголовного права устанавливаются только государством в лице его законодательного органа.
Таким образом, уголовное право есть самостоятельная отрасль единой правовой системы, представляющая собой совокупность однородных норм высшего органа государственной власти, которые содержат описание признаков, позволяющих правоприменителю признавать деяние преступлением, и определяют основание и пределы уголовной ответственности, а равно условия освобождения от уголовной ответственности и наказания.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет»
Факультет экономических технологий
Кафедра: Уголовно-правовые дисциплины
КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине «Уголовное право»
На тему «Понятие, цели, задачи уголовного права РФ»
Студентка группы 4ЮРб4д-1 Ю.Н. Соломенко
Преподаватель С.Г. Латушкина
Нормоконтролер С.Г. Латушкина
Введение………………………………………………………………………3
1 Понятие и предмет уголовного права………..………………………........4
1.1 Система уголовного права…………………………………………….…9
1.2 Источники уголовного права………………………………………………………………………..…...11
2 Основные задачи и функции уголовного права………………………………………………………………………….…14
3 Понятие и значение принципов уголовного права…………………......16
Заключение………………………………………………………………….22
Список использованных источников…………………………….………..23
Введение
В большинстве языков мира название правовой отрасли, регулирующей отношения, связанные с совершением преступлений происходит от слов «преступление» (например, в англоязычных странах - criminal law, от англ. crime) или «наказание» (в Германии -Strafrecht, от нем. Strafe, в Болгарии - наказателно право).
Н. С. Таганцев писал по этому поводу: «Преступное деяние как юридическое отношение заключает в себе два отдельных момента: отношение преступника к охраняемому законом юридическому интересу - преступление и отношение государства к преступнику, вызываемое учиненным им преступным деянием, - наказание; поэтому и уголовное право может быть конструировано двояко: или на первый план ставится преступное деяние, по отношению к которому кара или наказание является более или менее неизбежным последствием, или же вперед выдвигается карательная деятельность государства и преступное деяние рассматривается только как основание этой деятельности. Отсюда и двойственное название науки…».
Название этой отрасли права в русском языке имеет опосредованное отношение как к преступлению, так и к наказанию. Прилагательное «уголовный» было введено в правовой лексикон в последней четверти XVIII века. Его происхождение является двояким: с одной стороны, оно восходит к юридическим памятникам Древней Руси, употреблявшим такие термины, как "голова" (убитый человек), «головник» (убийца), «головщина» (убийство), «головничество» (вознаграждение родственникам убитого), с другой стороны - к латинскому прилагательному capitalis (от caput - голова, человек, индивидуум), которое в римском праве входило в названия наиболее суровых видов наказаний, связанных со смертной казнью, лишением свободы или римского гражданства.
Так, ещё М. М. Сперанский в пояснениях к проекту Уголовного уложения Российской Империи 1813 года указывал, что уголовные наказания «суть те, где дело идет о голове, т. е. о жизни, diminutio capitis, а жизнь каждого лица в обществе есть троякая: физическая, политическая и гражданская; две последние именуются правами состояния. Всякое наказание, непосредственно удручающее или умоляющее бытие, или состояние лица, есть наказание уголовное».
Уголовное право - это отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности либо освобождения от уголовной ответственности и наказания. Кроме того, под уголовным правом может пониматься раздел правовой науки, изучающий данную правовую отрасль, а также учебная дисциплина, в рамках которой изучаются как правовые нормы, так и общетеоретические положения.
Задачи работы…
Объект исследования…
Предмет исследования….
Цель работы – рассмотреть уголовное право, как отрасль российского права.
1 Понятие и предмет уголовного права
Происхождение слова «уголовное» в русском языке до конца не выяснено. Согласно одной из версий, оно происходит от глагола «уголовить», т.е. «обидеть». По другой версии, оно связано с древнерусскими словами «уголовь» и «уголовье», что означало преступления, влекущие применение к виновному смертной казни или другой кары. К сказанному следует добавить, что в статьях 26, 96-98 Псковской судной грамоты под «уголовщиной» понималось убийство.
В настоящее время термин «уголовное право» употребляется в следующих значениях:
Отрасль права;
Отрасль законодательства;
Учебная дисциплина.
Уголовное право представляет собой самостоятельную отрасль права, т. е. совокупность уголовно-правовых норм как общеобязательных правил поведения, установленных государством, адресованных неопределенному кругу лиц, рассчитанных на неоднократное применение и обеспечиваемых в случае необходимости принудительной силой государства.
Уголовному праву как самостоятельной отрасли права присущи собственные предмет и метод правового регулирования.
Вопрос о предмете уголовно-правового регулирования является дискуссионным. Ряд российских авторов высказали мнение о том, что уголовное право не имеет собственного предмета правового регулирования (А. А. Пионтковский, В. Г. Смирнов), а лишь охраняет те отношения (семейные, трудовые, гражданско-правовые и прочие), которые регулируются другими отраслями права. Например, в Семейном кодексе РФ (далее СК РФ) регламентирован порядок взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Нормам, регулирующим алиментные отношения, соответствует норма, закрепленная в УК РФ, согласно которой злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей образует преступление, влекущее уголовную ответственность.
Как представляется, функции уголовного права нельзя сводить лишь к охране отношений, получивших регламентацию в других отраслях права. Уголовное право имеет собственный, достаточно специфичный предмет регулирования.
Таким образом, предмет уголовного права как отрасли права - это общественные отношения, во-первых, направленные на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств, во-вторых, связанные с освобождением от уголовной ответственности и наказания и, в-третьих, связанные с профилактической и стимулирующей функцией уголовного закона.
Метод уголовно-правового регулирования может выражаться в следующих способах воздействия на общественные отношения:
Установление уголовно-правовых запретов;
Предоставление любому лицу права на противодействие общественно опасным посягательствам (права на необходимую оборону, задержание преступника);
Стимулирование позитивного поведения виновного лица после совершения им преступления (деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим);
Освобождение от уголовной ответственности или наказания при определенных условиях;
Применение принудительных мер медицинского характера;
Применение санкций уголовно-правовых норм.
Перечисленные средства являются основными и не исчерпывают всех способов уголовно-правового воздействия на общественные отношения.
Уголовное право, как отрасль российского законодательства исчерпывается Уголовным кодексом РФ. Этот принцип закреплен в ч. 1 ст. 1 УК РФ 1996 г. Никакие уголовные законы, устанавливающие уголовную ответственность, не могут действовать вне рамок УК, параллельно с ним и подлежат обязательному включению в его текст.
Существование норм, отсылающих к нормам других отраслей права (о преступлениях в сфере экономической деятельности, об экологических преступлениях, о нарушениях специальных правил безопасности и т. п.), не колеблет этого принципа. Нормы других отраслей права, будучи включенными в уголовно-правовую норму, становятся ее составной частью.
Уголовное право взаимодействует с другими отраслями российского права. Наиболее тесна его связь с уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным и административным правом.
Уголовно-процессуальное право представляет собой совокупность норм, определяющих порядок и формы деятельности органа дознания, следователя, прокурора и суда при расследовании преступлений, разбирательстве уголовных дел в судах и обжаловании решений судов по таким делам. Соотношение уголовного и уголовно-процессуального права проявляется, в первую очередь, в том, что уголовное право определяет те правовые категории, которые составляют предмет доказывания в уголовном процессе. Так, например, согласно ст. 68 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (далее УПК РСФСР) при производстве дознания, предварительного следствия и разбирательстве уголовного дела в суде подлежит доказыванию виновность обвиняемого в совершении преступления. Формы вины определяются в уголовном праве, в частности в ст. ст. 24-26 УК РФ 1996 г.
В уголовном праве определены и основания для освобождения от уголовной ответственности и наказания, а в уголовно-процессуальном праве - порядок такого освобождения. К примеру, ст. 75 УК РФ устанавливает основания освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием лица. К таким основаниям относятся: совершение преступления, относящегося к категории деяний небольшой тяжести, впервые, добровольная явка с повинной, способствование раскрытию преступления, возмещение причиненного ущерба или заглаживание вреда, причиненного в результате преступления, иным образом. Этой уголовно-правовой норме соответствует норма уголовно-процессуального права, закрепленная в ст. 7 УПК РСФСР, согласно которой суд, прокурор, а также следователь или орган дознания с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении такого лица. При этом в уголовно-процессуальном праве предусмотрены определенные гарантии прав лиц, освобождаемых от уголовной ответственности по указанным основаниям. Так, до прекращения уголовного дела лицу должно быть разъяснено его право возражать против прекращения уголовного дела. Лицо, считая себя невиновным, может требовать рассмотрения его дела судом и добиваться вынесения оправдательного приговора. Таким образом, если уголовное право определяет содержание правоотношений, то уголовный процесс - форму.
Наиболее тесное взаимодействие уголовного права и уголовного процесса проявляется в вопросах основания уголовной ответственности, предмета доказывания по уголовному делу, давности, амнистии, помилования, ответственности несовершеннолетних лиц.
Уголовно-исполнительное право устанавливает порядок исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных в УК РФ, порядок освобождения от наказания и в этой части непосредственно взаимодействует с уголовным правом. Так, например, в уголовном праве установлено такое наказание, как конфискация имущества (ст. 52 УК РФ), однако перечень предметов, не подлежащих безвозмездному изъятию в собственность государства, следует искать в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее УИК РФ). В УИК РФ определены также порядок исполнения приговора суда о конфискации имущества осужденного (ст. 62), действия судебного исполнителя по исполнению такого приговора (ст. 64), обязанности третьих лиц в отношении имущества, подлежащего конфискации (ст. 65) и т. д.
Административное право близко уголовному по задачам, поскольку и то, и другое во главу угла ставят охрану прав и свобод личности, имущественных отношений и интересов государства. Помимо этого, можно отметить сходство в методах воздействия на общественные отношения, поскольку и административное, и уголовное право, в первую очередь, используют юридическую ответственность в качестве такого средства воздействия.
Возможно, будет полезно почитать:
- Святослав Николаевич Федоров ;
- Губин евгений парфирьевич Губин назар петрович ;
- Интересные факты о кругосветном путешествии магеллана ;
- Жертвы холокоста – почему евреи и сколько их было? ;
- К чуковский сказочное дерево ;
- Загадки про огонь воду и воздух по окружающему миру Загадки об огне и воде ;
- Спор Ткачёва и Хинштейна приведёт к отставке министра? ;
- Киевская русь в период феодальной раздроблености Деятельность и судьба князей эпохи феодальной раздробленности ;